Приглашает желающих обучаться на курсы.
Учреждение " Центр знания "Евразия"
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22008-08-18 18:27:39
К вниманию жителям Шуского района и всем желающим !
1.Ректорат Социально - гуманитарный институт "Дарын" доводят до вашего сведение, что СГИ "Дарын" ликвидирован, в связи объединение нескольких Вузов РК. С 01.01.2008 года СГИ "Дарын" переименован как много профильный институт " Парасат" приглашает всех желающих обучаться по специальности:
Педагог психолог, психология, казахский язык и литература, история-география ,ПМНО, юридический, экономический и гуманитарным спец.
2.Руководства учреждение "Центр знания "Евразия" принимает документов на курсы: по ниже следующим специальностям:
Компьютерные по 12 программ и +1С бух. учет.
Дело производитель ( референт - переводчик)
Парикмахерские - ( широко-профильный )
Швея - (кройки шитья)
Повара и пекаря кондитерские изделий
Официантов и дополнительно 28 специальности.
Срок обучения от 3, 6, 9 месяцев.
После окончание обучение. Выдается соответствующее документы:
Справки. Сертификаты. Удостоверение. Дипломы государственного образца.
Добро пожаловать к нам в МПИ " ПАРАСАТ" и УЦЗ " ЕВРАЗИЯ"
3.Идет набор в детский сад "Евразия" детей возрасте с одного года по семьи лет.
4 К вниманию и к услугам жителям и гостям Шуского района. На платном основе начал свою работу с помощью интернет - Агентство " Евразия"
Основная вид деятельности агентство "Евразия"
1.Служба знакомства для одиноких людей .
2. " Работодатель и работник" Поисках работы и поисках вакантных мест,
3.Организация свадеб, торжественных мероприятие, детских развлекательных досугов, оформление залов, приглашение тамады, музыкантов, фото, видео и шоу звезд.
4.Оказать услуги для организаций и проведение встреч со знаменитостью, в любой сфере деятельности.
5.Купля и продажа б/у мебели, одежды, быт. тех и хоз. товары.
Агентство гарантирует вам о конфиденциальность.Пользуйтесь услугами нашего Агентство "Евразия"
Наш адрес: г. Шу, ул. Сатпаева 180. с.Толе би, ул.Толе би 130
тел/факс : 2 46 18, 32058, 32311.e-mail: gabitaeva1@rambler.ru. gabitaeva@mail.ru. https://shu.bbmy.ru/
Поделиться32008-08-18 18:30:33
Трудолюбивой,энергичной и красивой личность,педагог – психологу, Руководителью учреждение «Центр знания «Евразия»
профессор Абитаевой Галима Адиловне . Студентческое благодарность.
Уважаемая Галима ханым !
Мы,выпускники компьютерного курса, выражаем свое благодарность,в том, что Вы открыли учреждение «Центр знания «Евразия»и дали нам новейшие педогогические навыки по обучение компьютерной практике и по программе «Граммотный молодежь ,надежда будущего Казахстана».
В связи с этим желаем Вам дальнейшей жизни творческих успехов в труде и в личной
жизни.
С благодарностью выпускники «Евразия» :
Кунзила Сагырбаева, Салтанат Алипбаева, Майра Мусакулова,
Бегзат Толегенова,Маржан Рахимова.
Поделиться42008-08-18 18:36:45
Глава 6. Выдача свидетельств о праве на наследство
184. Нотариус по месту открытия наследства по просьбе наследника обязан выдать ему свидетельство о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается как по закону, так и по завещанию.
Примечание
185. Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
При наследовании как по завещанию, так и по закону, свидетельство может быть выдано до истечения срока, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников в отношении соответствующего имущества либо всего наследства не имеется.
В каждом конкретном случае выдачи свидетельства о праве на наследство ранее установленных сроков нотариус самостоятельно определяет перечень документов, подтверждающих отсутствие других наследников.
Примечание
186. Заявление об отказе от наследства применяется нотариусом по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен судом, но не более чем на два месяца.
Нотариус не принимает заявление в случае утраты права наследника отказаться от наследства по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1074 ГК РК, а также без предварительного разрешения органов опеки и попечительства при отказе от наследства лицами, находящимися под опекой и попечительством (статья 114 Закона Республики Казахстан "О браке и семье").
Отказ от наследства может быть совершен в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, кроме наследников, лишенных завещанием наследства.
Если наследник приказывает к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основаниям, а также отказаться от причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства.
При принятии заявления нотариус разъясняет наследникам необратимость действий по отказу от наследства, о чем производится соответствующая запись в заявлении.
Примечание
187. Если заявление подлежит подаче другому нотариусу (нотариальному органу), то подлинность подписи наследника удостоверяется нотариально и на экземпляре заявителя делается отметка о том, что последнему разъяснен порядок и сроки подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства.
188. От имени государства заявление о выдаче наследства по завещанию подается представителем налогового органа по месту открытия наследства, имеющим надлежащим образом оформленную доверенность.
Примечание
189. Нотариус принимает в письменной форме заявления об отказе от него, о выдаче свидетельства о праве на наследство и регистрирует их в Книге регистрации наследственных дел и Алфавитной книге учета наследственных дел в соответствии с требованиями Инструкции о нотариальном делопроизводстве.
Примечание
190. Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована нотариально, поступило к нотариусу по почте, нотариус принимает заявление, регистрирует его в установленном порядке, но при этом предлагает наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление либо лично явиться к нотариусу.
191. Родственные и брачные отношения между наследодателем и наследниками, принимающими наследство, могут быть проверены как при подаче заявления, так и при выдаче свидетельства о праве на наследство.
192 - 195 прим
196. При переходе наследства в порядке наследования по завещанию к государству свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному (налоговому) органу, при этом оно не может быть выдано ранее шестимесячного срока.
Примечание
197. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус проверяет:
1) факт смерти наследодателя;
2) время и место открытия наследства;
3) наличие родственных и иных отношений наследников с наследодателем;
4) состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство.
Примечание
198. Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели на фронтах Великой Отечественной войны, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя и другими органами Министерства обороны СССР, Республики Казахстан и других стран СНГ.
В подтверждение факта смерти не принимаются врачебные справки и свидетельства о смерти, выданные медицинскими учреждениями, а также документы воинских частей и формирований о гибели (отсутствии без вести), кроме гибели на фронтах Великой Отечественной войны.
Примечание
199. Место открытия наследства подтверждается справкой, выданной компетентными органами о месте жительства наследодателя, а если место жительства неизвестно - документом, выдаваемым теми же органами, о месте нахождения наследственного имущества или его основной части.
При отсутствии у наследников указанных документов нотариус истребует вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.
200. К отношениям, являющимся основанием для призвания к наследованию по закону, относятся:
1) родственные или брачные отношения;
2) нахождение на иждивении наследодателя.
201. Родственные отношения наследников с наследодателем подтверждаются следующими документами:
1) свидетельствами органов загса;
2) выписками из метрических книг;
3) прим
4) вступившим в законную силу решением суда об установлении факта родственных отношений.
Примечание
202. Если о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону просит лицо, считающее себя иждивенцем наследодателя, нотариус должен удостовериться, состояло ли оно на иждивении наследодателя не менее одного года да его смерти, а также являлось ли оно нетрудоспособным до дня открытия наследства. Факт и срок нахождения на иждивении подтверждаются в необходимых случаях вступившим в законную силу решением суда об установлении факта нахождения на иждивении.
Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по удостоверению, свидетельству о рождении; нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионной книжке либо справке МСЭК.
Примечание
203. Наследники, лишенные возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.
Примечание
204. Состав и место нахождения наследственного имущества проверяются нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, денежных документов и т.п., принадлежавших наследодателю.
Имущество, не подлежащее регистрации, не требует обязательного нотариального оформления.
Примечание
205. Если в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (в том числе доли в уставных капиталах), которое подлежит государственной регистрации, нотариус проверяет принадлежность указанного имущества наследодателю на основании правустанавливающих документов, зарегистрированных в установленном порядке.
206. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет:
1) факт смерти наследодателя;
2) наличие завещания, не отмененного завещателем;
3) время и место открытия наследства;
4) состав и местонахождение наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство;
5) круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и наличие пережившего супруга, имеющего право на половинную долю в общем имуществе супругов.
207. В подтверждение факта смерти завещателя, времени и места открытия наследства, состава и местонахождения наследственного имущества нотариус истребует документы, указанные ранее в настоящей Инструкции.
208. Факт наличия завещания подтверждается нотариусом (нотариальным органом), удостоверившим завещание, либо нотариусом, которому передано на хранение завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, который делает отметку на завещании о том, что оно не отменено завещателем в установленном порядке.
209. Нотариус устанавливает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и на долю в общем имуществе супругов на основании:
1) письменного заявления наследника (наследников) по завещанию;
2) письменного заявления лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве;
3) письменного заявления пережившего супруга о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитого во время брака;
4) свидетельства о браке.
210. Если в тексте завещания указаны родственные отношения наследников с завещателем, необходимо истребовать документы, подтверждающие эти отношения. При невозможности представления таких документов нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без их представления. В этом случае в тексте свидетельства родственные отношения не указываются.
211 прим
212. Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию завещание остается в делах нотариуса.
213. Свидетельство о праве на наследство по закону выдается внукам и правнукам наследодателя только в случаях, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
Примечание
214. прим
215. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус истребует из других государственных нотариальных контор и от частных нотариусов по месту открытия наследства информационную справку об отсутствии наследственного дела.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в случае удостоверения завещания другим нотариусом, нотариус истребует с места хранения завещания сведения о том, что завещание не изменено и не отменено. Указанные сведения должны быть изложены на самом завещании с проставлением даты и скреплены подписью и печатью компетентного лица.
Примечание
216. Если наследники лишены возможности представить нотариусу документы, необходимые для оформления наследства (правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие родство и т.п.) нотариус оказывает содействие по истребованию необходимых документов. Если в соответствующих органах указанные документы не сохранились, нотариус разъясняет заинтересованным лицам порядок обращения в суд.
217. Свидетельство о праве на наследство (как по закону, так и по завещанию) выдается всем наследникам вместе либо каждому в отдельности, в зависимости от их желания.
218. Предъявляемые кредиторами претензии к наследственному имуществу регистрируются нотариусом в Книге учета наследственных дел.
219. При выдаче свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию, нотариус истребует правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, зарегистрированные в установленном порядке, выписку из регистрационного листа Правового кадастра, справку о технической характеристике недвижимого имущества.
При выдаче свидетельства о праве на наследство государству во всех случаях истребуется акт оценки (как движимого, так и недвижимого имущества).
Примечание
220. Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство в отношении определенной части наследственного имущества, в дальнейшем могут быть выданы последующие свидетельства о праве на наследство на имущество, не перечисленное в ранее выданном свидетельстве.
При выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство в него также могут быть включены явившиеся к нотариусу дополнительные наследники, при условии согласия всех наследников, принявших наследство.
При выдаче дополнительного свидетельства повторно не истребуются документы, приобщенные к ранее выданному свидетельству.
221. При выдаче свидетельства о праве на наследство (как по закону, так и по завещанию) несовершеннолетнему или недееспособному (ограниченно дееспособному) лицу нотариус направляет копию такого свидетельства с сопроводительным письмом органу опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны его имущественных интересов.
222. На основании заявлений об отказе от наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство заводится наследственное дело и присваивается порядковый номер. Все последующие заявления от других наследников (в том числе дополнительные) и кредиторов также регистрируются в Книге учета наследственных дел. На всех заявлениях указывается время их поступления с сохранением номера наследственного дела, присвоенного первому поступившему заявлению.
Примечание
223. В наследственном деле находятся представленные наследниками документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.
30.10.07 15:03 | Об изменениях наследственного законодательства Республики Казахстан
Раздел: Практика | Автор: Wizard | Рейтинг: 5.00 (5) Оценить | Хитов 724
Законом РК от 12 января 2007 г. были внесены изменения в ГК РК, часть из которых существенно меняет регулирование наследственных отношений.
Действие изменений наследственного законодательства во времени
В связи с внесенными изменениями возникает традиционный вопрос о действии этих изменений во времени. Изменения вступили в действие со дня их опубликования – 3 февраля 2007 г.
До этого в Законе РК от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» предусматривалось, что нормы раздела VI «Наследственное право» применяются к наследству, открывшемуся после введения в действие Особенной части ГК РК (ст. 10).
Таким образом, первоначально разграничивались наследственные правила по ГК Казахской ССР от наследственных правил ГК РК, в зависимости от того, открылось ли наследство до 1 июля 1999 г. или после. После изменений от 12 января 2007 г. возникает необходимость решения вопроса об обратной силе этих изменений. Правоприменительная практика будет сталкиваться с несколькими вариантами правового регулирования одного и того же вопроса. Это относится к наследственной трансмиссии, закрепленной в ГК Казахской ССР, но отсутствовавшей в первоначальной редакции ГК РК, и появившейся в новой редакции, порядку принятия наследства, измененному составу наследников по закону, порядку наследования по праву представления.
Закон может придать обратную силу всем правилам о наследовании, как это было сделано в ГК Казахской ССР, либо придать обратную силу отдельным правилам, как это предусмотрено в отношении части третьей ГК РФ, или же вовсе ничего не упоминать об обратной силе, как это имеет место в Законе РК от 12 января 2007 г. Как известно, общим правовым принципом является принцип недопустимости обратной силы законодательства, и в данном случае действует именно это правило, поскольку в Законе от 12 января 2007 г. отсутствует указание о распространении его действия на отношения, возникшие ранее 3 февраля 2007 г. Однако среди наследственных прав и обязанностей имеются так называемые длящиеся отношения, которые возникли до введения изменений в действие, но конкретные права и обязанности из этих отношений возникли после. Пункт 2 ст. 4 ГК РК устанавливает, что «по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие». Новеллы закона от 12 января 2007 г. эту возможность не затрагивают, за исключением обязанности недостойного наследника возместить рыночную стоимость имущества, которая может возникнуть после 3 февраля 2007 г., хотя наследственное правоотношение возникло до этой даты, когда такой обязанности законом предусмотрено не было.
Руководствуясь общим принципом недопустимости обратной силы законодательства, мы можем ответить на вопрос, как быть, например, если из двоих существующих наследников наследник второй очереди стал наследником третьей, и наоборот? Так как круг наследников определяется на день смерти наследодателя, то, поскольку закон не предусматривает обратной силы изменений, наследниками будут только те, кто были таковыми до 3 февраля 2007 г., то есть к наследованию будет призвано лицо, являвшееся наследником второй очереди по прежнему законодательству.
Интересен гипотетический вопрос, возникновение которого вполне возможно в будущем, – может ли закон придать изменениям обратную силу и сделать наследниками лиц, не имевших права на получение наследства по прежнему законодательству? Статья 6 Закона РФ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей кодекса. То есть закон распространил действие части третьей ГК РФ на правоотношения, возникшие ранее принятия этой части. Однако дальнейший текст ст. 6 названного вводного закона устанавливает определенные границы обратного действия. А.П. Сергеев пишет, что вводный закон предоставляет дополнительные возможности по принятию наследства лишь тем лицам, которые впервые вошли в состав наследников по закону в соответствии с частью третьей кодекса и не могли наследовать по закону согласно ранее действовавшему законодательству. Возможность принятия наследства этими лицами может быть реализована тогда, когда вообще отсутствуют наследники, указанные в ГК РСФСР, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Кроме того, новые наследники могут принять наследство, если оно не было принято никем из наследников по ГК 1964 г., но в то же время не стало собственностью РФ, субъекта РФ или муниципального образования.
Таким образом, особенность нормы закона РФ об обратной силе части третьей в отношении наследников по закону состоит в том, что обратное действие соответствующих правил не затрагивает интересы наследников по прежнему законодательству. Казахстанское законодательство вполне может использовать подобный прием. Но если бы установление обратного действия отразилось на наследниках по прежнему законодательству (например, к призываемой по прежнему законодательству очереди наследников были бы добавлены новые лица), то такой закон, на наш взгляд, был бы антиконституционным. В п. 5 ст. 77 Конституции РК записано: «Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют». Разумеется, что возможное уменьшение доли получаемого наследства относится к разряду обстоятельств, ухудшающих положение граждан, и подобная норма не соответствовала бы п. 5 ст. 77 Конституции РК.
Наследственные очереди
Действовавшее до 3 февраля 2007 г. законодательство делило наследников по закону на шесть очередей, каждой из которых была посвящена самостоятельная статья ГК (ст. ст. 1061-1066 ГК). В новой редакции ГК исключены из ГК ст. ст. 1065 и 1066, перечислявшие наследников пятой и шестой очередей, а ст. 1064 ГК, прежде именовавшаяся «Четвертая очередь наследников по закону», получила название «Наследники последующих очередей».
В соответствии со ст. 1064 ГК при отсутствии наследников первых трех очередей к наследованию по закону призываются последовательно наследники с четвертой по седьмую очередь. Кроме того, в ст. 1068 ГК называются наследники восьмой очереди.
Названная последовательность полностью заимствована из ГК Российской Федерации (ст. ст. 1145, 1148 ГК РФ). Непонятна нужда в таком заимствовании. Ни нотариальная, ни судебная практика Казахстана не демонстрировала трудностей применения или несправедливости норм о прежнем количестве очередей наследников. Более того, и шесть очередей наследников по закону являлись, по нашему мнению, чрезмерным количеством, вполне можно было ограничиться четырьмя очередями, расширив максимально состав четвертой очереди с тем, чтобы до предела сузить возможность перехода наследства государству.
Итак, в настоящее время к наследникам относятся:
первая очередь – дети, в том числе родившиеся живыми после его смерти, супруг (супруга) и родители;
вторая – полнородные и не полнородные братья и сестры, а также его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
третья – родные дяди и тети;
четвертая – прадедушки и прабабушки;
пятая – дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки), и родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
шестая – дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
седьмая – сводные братья и сестры, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет;
восьмая – нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону со второй по седьмую очереди, не менее одного года до смерти наследодателя, проживавшие с наследодателем и находившиеся на его иждивении.
Для распределения наследников по очередям от четвертой до шестой установлен единый принцип: степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит. Речь идет именно о наследниках четвертой, пятой и шестой очередей, потому что этот принцип не может быть применен к наследникам, скажем, третьей очереди – родным дядям и тетям, относящимся также к третьей степени родства, как и наследники четвертой очереди.
Ознакомление с перечнем наследников по закону показывает, что для некоторых лиц изменилась очередность призвания к наследству, а также расширен круг наследников, призываемых к наследству.
В число наследников включены пасынки и падчерицы, которые ранее к числу наследников по закону не относились.
В нынешней четвертой очереди наследуют прабабушки и прадедушки, ранее в эту очередь попадали родственники до шестой степени родства – двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тети и т.д., то есть те лица, которые сейчас относятся к пятой и шестой очередям. Сводные братья и сестры, отчим и мачеха, наследовавшие ранее в пятую очередь, отнесены теперь к седьмой очереди, которая дополнена еще и пасынками, и падчерицами. К шестой очереди относились нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Теперь наследование нетрудоспособными иждивенцами изменилось. Они разделены на две группы. В первую группу входят те из них, которые относятся к наследникам по закону, но не входят в круг наследников, призываемых к наследству, то есть являются наследниками, например, четвертой очереди, в то время как к наследству призываются наследники второй очереди. Если эти лица находились не менее года до смерти наследодателя на иждивении последнего, то независимо от того, проживали они с ним или нет, они наследуют вместе и наравне с наследниками очереди, призываемой к наследству. Во вторую группу включены нетрудоспособные иждивенцы, не входящие вообще в круг наследников по закону. Для них имеет факт (кроме иждивения) совместного проживания с наследодателем. Эти лица при отсутствии других наследников наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Из ст. 1068 ГК исключен п. 3, предусматривавший, что лица, призываемые к наследству как иждивенцы, при наличии других наследников по закону наследуют не более одной четвертой части наследства. Мы считаем, что такое ограничение было разумно и нравственно, и отменять эту норму не следовало. Представим себе вполне реальную ситуацию, когда у наследодателя остается в качестве наследника по закону его единственный ребенок и двое иждивенцев: двоюродный племянник и родной дядя. Каждый из троих наследников получит по одной трети наследства. Или же если наследниками являются единственный ребенок и двоюродный племянник, то оба наследника получат по одной второй наследства. Вряд ли такое законодательное решение можно считать справедливым или основанным на предполагаемой воле наследодателя. Нужно вернуть прежнюю норму, и более того, дополнительно можно предусмотреть, чтобы иждивенец получал не более 1/4 наследства в пределах суммы, названной в законодательстве (к примеру, не более четверти от наследства в сумме десяти тысяч месячных расчетных показателей), а с превышающей эту сумму – не более, допустим, 1/10 от суммы превышения (то есть плюс десятую часть от суммы наследства, превышающей десять тысяч месячных расчетных показателей).
Наследование по праву представления
Понятие наследования по праву представления раскрывается в ст. 1067 ГК РК, новая редакция которой гласит:
«1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1061, п. 2 ст. 1062 и п. 2 ст. 1063 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
2. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии со ст. 1045 настоящего Кодекса».
Каковы отличия новых правил наследования по праву представления от прежних?
1. Обязательным условием наследования по праву представления являлась смерть наследника до смерти наследодателя, а точнее, до дня смерти наследодателя, потому что если смерть наследника наступила за некоторое время до времени смерти наследодателя, но в пределах этих же суток, то наследование по праву представления исключалось. По новой редакции доля наследника по закону переходит по праву представления, так же если он умер одновременно с наследодателем. Поэтому, например, если в результате несчастного случая в один день умерли два родных брата, у которых не было других наследников по закону, кроме двоих детей у одного из братьев, то, если этот факт имел место до 3 февраля 2007 г., наследство открывалось после каждого из братьев, и имущество бездетного брата становится выморочным. Если факт такой смерти имел место после этой даты, имущество бездетного брата переходит по праву представления детям последнего.
2. Прежняя редакция ст. 1067 ГК была неудачна. Из смысла п. 1 ст. 1067 ГК вытекало, что при наследовании по праву представления замещаемыми лицами являются наследники по закону, то есть лица из всех шести наследственных очередей. Пункт 2 этой же статьи ограничивал круг этих лиц применительно к наследникам по прямой нисходящей линии и боковой. Но при этом оставалось неясным правовое положение наследников супруга и родителей, когда последние умерли ранее наследодателя: исключены ли они вообще из наследования по праву представления, или же степень их родства с представляемым не имеет значения? Правоприменительная практика определенно исключала наследников супруга и родителей из наследования по праву представления, однако нужно признать, что дать вразумительный ответ на этот вопрос, руководствуясь чисто формально-логическими основаниями, было нельзя.
Нынешняя редакция статьи исключает какие бы то ни было сомнения о круге замещаемых и замещающих лиц. Замещаемыми являются дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, дяди и тети наследодателя; замещающими, соответственно, выступают: внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя.
3. В п. 2 ст. 1067 ГК закреплено новое правило об исключении потомков так называемых недостойных наследников из числа наследников по праву представления.
Таковы отличия нынешних правил наследования по праву представления от ранее действовавших.
Один и тот же наследник может одновременно отвечать требованиям, предъявляемым к наследникам по праву представления и к лицу, призываемому к наследству в качестве иждивенца наследодателя. Так, в силу п. 2 ст. 1068 ГК нетрудоспособные лица, относящиеся к числу наследников по закону, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Практический результат применения разных порядков наследования может значительно отличаться один от другого. Возьмем условный пример. Иждивенец является двоюродным братом умершего. Очередь, призываемая к наследованию, состоит только из пятерых дядьев и теток. Один из дядей (отец иждивенца и еще одного сына) умер до смерти наследодателя. Если двоюродный брат будет призван к наследству как иждивенец, то наследство будет разделено на 6 частей (пятерых дядьев и теток, включая умершего дядю, и присоединяемого к ним иждивенца), то есть двоюродный брат получит 1/6 часть наследства. Если же он будет призван к наследованию по праву представления, то наследство будет разделено на 5 частей (пятеро дядьев и теток, включая умершего дядю), а доля умершего дяди перейдет к его двум сыновьям, то есть двоюродный брат получит 1/10 часть наследства.
Какой из двух возможных вариантов должен применяться? Зависит ли применяемый порядок наследования от выбора наследника?
Предоставление наследнику права выбора порядка наследования противоречило бы самой природе наследования по закону, которой присуща определенность круга наследников и последовательности их призвания к наследству, поэтому наследнику не может быть предоставлено право выбора предпочтительного для него порядка. Что же касается того, какой порядок должен применяться в подобных случаях, то нужно исходить из того, что наследование имущества иждивенцами представляет собой особый порядок специального свойства по сравнению с общими правилами, относящимися к наследственным очередям. Поэтому, основываясь на соотношении общего и специального регулирования, следует прийти к выводу, что в подобной ситуации данного наследника нужно призывать к наследству как иждивенца, а не как наследника по праву представления.
Принятие наследства
Наиболее важные изменения коснулись правил о принятии наследства.
Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент называется «принятие» наследства, но казахстанский ГК вообще не использовал этот термин. Если в прежней редакции ст. 1072 ГК называлась «Общие положения», то теперь она именуется «Принятие наследства». За различной терминологией кроются принципиально иные подходы к наступлению наследственного правопреемства. По прежнему законодательству наследник автоматически приобретал право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. ГК РК до произведенных изменений не знал приобретения наследства путем совершения специального акта принятия. Новая редакция, подобно законодательству России, Украины, Беларуси, Таджикистана, связывает приобретение права на наследство с принятием наследства.
Принятие наследства – это односторонняя сделка. Следовательно, установление факта принятия наследства означает, что имел место факт совершения такой сделки. До внесения в ГК рассматриваемых изменений в казахстанской судебной практике были широко представлены дела об установлении факта принятия наследства. Но эта практика не соответствовала законодательству, ибо оно не знало такой сделки, как принятие наследства (наследство приобреталось автоматически со дня смерти наследодателя), а признавало лишь один факт: относится ли данное лицо к разряду наследников, призываемых к наследству, или нет, и устанавливаться мог только этот факт. Теперь эта практика приобретает под собой юридическую почву, и решения об установлении факта принятия наследства будут отвечать действующему законодательству.
Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять, и лишь для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.
Статья 1072 ГК предусматривает, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства.
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
ГК дополнен новыми ст. ст. 1072-1, 1072-2, 1072-3, 1072-4. Они регламентируют способы принятия наследства, срок его принятия и наследственную трансмиссию.
К способам принятия наследства ст. 1072-1 ГК относит подачу по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется.
Следующим способом приобретения наследства является его фактическое принятие. Ст. 1072-1 ГК называет некоторые действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства:
- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денег.
Перечень этих действий не является исчерпывающим. Кроме того, допустимо опровержение того факта, что совершение перечисленных действий привело к принятию наследства.
О понимании фактического вступления в наследство много было написано в советские времена. Некоторые из этих мыслей сохранили значение для современного право при менения. Так, В.И. Серебровский писал: «Не являются принятием наследства действия призванного к наследованию лица, направленные только к охране наследства, но не свидетельствующие о прямом желании наследника принять наследство (например, принятие на себя обязанности хранителя имущества, выдача средств на похороны наследодателя). Не будет принятием наследства и вступление в управление наследственным имуществом в интересах других наследников, а не в своих личных интересах». Для казахстанской наследственной практики периода с момента вступления в действие Особенной части ГК до 3 февраля 2007 г. на приведенное суждение можно было опираться не при решении вопроса, принято наследство или нет, а при ответе на вопрос, утратил ли наследник право отказаться от наследства или нет. После внесенных изменений соответствующие действия лица могут оцениваться как свидетельство отсутствия волеизъявления на принятие наследства.
Изменения наследственного законодательства, вернув правило о приобретении наследства путем его принятия, возвратили также прежний срок для его принятия, равный шести месяцам со дня открытия наследства.
В случае открытия наследства в день предполагаемой смерти гражданина или объявления его умершим наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения от наследования наследника по основаниям, установленным ст. 1045 ГК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
Содержание ст. 1072-2 ГК о сроке принятия наследства ставит вопрос о скоординированности двух видов сроков: на принятие наследства и на отказ от наследства. Эти сроки по длительности и порядку исчисления должны быть тождественными. Однако в действующем законе шестимесячный срок для отказа от наследства в отличие от шестимесячного срока для его принятия начинает течь не со дня открытия наследства, а со дня, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследству (п. 1 ст. 1074 ГК). День открытия наследства и день, когда наследник узнает о призвании к наследству, могут совпадать, но могут и не совпадать. Например, при наследовании по закону наследники последующих очередей могут узнать о призвании к наследству после отказа от принятия наследства наследниками предыдущих очередей; наследник по завещанию узнает о призвании к наследству после оглашения завещания и т.п. Получается, что принять наследство наследник может в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Отсутствие действий по принятию наследства означает непринятие наследства. Однако может случиться так, что после непринятия наследства в течение шести месяцев наследник, тем не менее, сохраняет какое-то время право на отказ, поскольку он узнал или должен был узнать о призвании к наследству позднее дня открытия наследства. Нелепость такой ситуации бросается в глаза: наследник имеет право отказаться от наследства, на которое он уже не имеет прав. Связь права на отказ должна быть сохранена только для момента открытия наследства, а не момента, когда наследник узнал или должен был узнать о призвании к наследству.
В казахстанском ГК не решен вопрос о возможности отказа, если наследник принял наследство, или были совершены фактические действия по принятию. В ст. 1157 ГК России предусмотрено, что наследник вправе отказаться от наследства и в том случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Нужно подобную норму предусмотреть и в ГК РК.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
По нашему мнению, с возвратом законодательства к системе принятия наследства теряется смысл в сохранении особого статуса отсутствующих наследников и возникает противоречие с другими нормами наследственного права. Так, в соответствии со ст. 1077 ГК, если в течение одного года со дня открытия наследства место нахождения отсутствующего наследника не установлено, и нет сведений о его отказе от наследства, то остальные наследники вправе произвести раздел наследства, выделив долю, причитающуюся отсутствующему наследнику. Эта норма была рассчитана на систему автоматического приобретения наследства, когда право на наследство возникало у наследника с момента открытия наследства. Наследник, не заявлявший своих прав на наследство, мог объявиться через какой угодно промежуток времени после открытия наследства и потребовать свою часть наследства. Статья 1077 ГК обеспечивала интересы таких наследников. Внесенные в ГК изменения исключают возможность приобретения наследства без акта принятия, поэтому отсутствующий наследник для возникновения права на наследство должен принять наследство в шестимесячный срок (с возможностью его продления судом при наличии уважительных причин). Если он этого не сделал, то он теряет право на наследство и, следовательно, на тот способ защиты его интересов, который предусмотрен п. 3 ст. 1077 ГК. Налицо явное внутреннее противоречие между двумя нормами о принятии наследства. К сожалению, законодательство и доктрина не дают ответа на вопрос о путях разрешения противоречий между нормами равного объема (то есть не относящихся одна к общей, другая – к специальной) внутри одного нормативного правового акта, поэтому данное несоответствие нельзя решить путем толкования, требуется законодательное решение.
Возврат к системе принятия наследства потребовал введения существовавшего в ГК Казахской ССР понятия наследственной трансмиссии, то есть определения судьбы права на принятие наследства, когда обладатель этого права умирает, не успев им воспользоваться. Новая ст. 1072-4 ГК «Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)» гласит: «Если наследник по закону или по завещанию умер после открытия наследства, не успев его принять в срок, установленный ст. 1072-2 настоящего Кодекса, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.
Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства.
Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, он удлиняется до трех месяцев.
По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1072-3 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли в соответствии со ст. 1069 настоящего Кодекса не переходит к его наследникам».
Напомним отличие между наследственной трансмиссией и наследованием по праву представления. При наследственной трансмиссии к наследникам переходит право умершего лица на принятие наследства, то есть возникает правопреемство, при наследовании же по праву представления никакого правопреемства не возникает, происходит замещение умершего наследника другими лицами, но не переход к последним прав умершего. При наследственной трансмиссии право переходит ко всем наследникам умершего, при наследовании по праву представления наследниками становятся только внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя.
Мы рассмотрели основные изменения наследственного законодательства, которые заметно его улучшили, но одновременно демонстрируют, что остается широкое поле для дальнейшего его совершенствования.
А.Г. Диденко,
доктор юридических наук, профессор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Родственные ссылки
» Другие статьи раздела Практика
» Эта статья от пользователя Wizard
5 cамых читаемых статей из раздела Практика:
» Общая совместная и общая долевая собственность. Практический комментарий к ГК РМ
» Приобретение и прекращение права собственности. Практический комментарий к ГК РМ
» Практический комментарий к главам "Сервитут" и "Суперфиций" ГК РМ